Виды наследования в рф с примерами. Наследование (понятие, виды, основание наследования) Формы наследования в гражданском праве

) предусматривает право каждого гражданина на передачу нажитого имущества после смерти своим приемникам. Оформление наследственного дела – юридическая процедура, которая проводится в определенном порядке. В этой статье мы расскажем вам о том, что такое наследование, какие его виды и формы существуют.

Наследством могут стать различные материальные и нематериальные блага, которые были приобретены наследодателем: недвижимость, транспорт, финансовые активы, некоторые виды прав. Наследование – это переход всей собственности умершего к его наследникам на основании закона или оставленной воли гражданина (завещания). Какие существуют виды наследования в РФ?

По закону

Способов получить наследство согласно статье 1111 ГК РФ два: и завещанию. Первый вид – самый частный. Его особенность в том, что претенденты на вступление устанавливаются согласно . Основные получатели имущества наследодателя – это его самые близкие родственники: дети, супруги и родители.

Особое право наследования у супругов: муж или жена могут претендовать на получение половины всего наследства, если оставленное имущества было совместно нажитым, а также – на долю в оставшейся половине как претендент первой очередности.

В случае отсутствия основных получателей владений наследодателя, наследственное право переходит к следующему кругу родственников. Очередность в 2017 году по закону следующая:

  1. Родители, супруги, дети.
  2. Родные братья, сестры, бабушки и дедушки.
  3. Родные дяди и тети.
  4. Прадедушки и прабабушки.
  5. Двоюродные дяди и тети, внуки.
  6. Двоюродные племянники и правнуки.
  7. Неродные близкие: мачеха, отчим, падчерица и пасынок.

В случае отсутствия всех видов наследников на оставленное имущество наследодателя оно передается в пользу государства. Осуществить принятие наследства по закону необходимо в течение полугода со дня смерти владельца. В противном случае наследственное право перейдет к другой очередности получателей.

Основанием для рассмотрения гражданина в качестве приемника будут документы, доказывающие родственную связь с умершим. Ими могут быть свидетельства о браке или рождении, постановления об опекунстве или усыновлении.

По завещанию

Еще один вид вступления в наследство – получение прав по завещанию. Право каждого гражданина – при жизни распорядиться своей собственностью и указать любой круг претендентов, которые станут получателями имущества после его смерти ().

Завещание – документ, который составляется в нотариальной конторе и выражает волю заявителя относительно его прав и владений. Стать наследником в этом случае может стать как родственник, так и лицо, не имеющее родственных связей с наследодателем.

В документе указывается как один, так и несколько претендентов на получение наследства. Завещатель может указать размер доли каждого приемника, так и не указывать этого. В таком случае нотариус разделит собственность поровну между всеми лицами, указанными в документе.

Возможности завещания не ограничиваются только выбором круга наследников. Завещатель имеет право указать недостойных приемников, которые не смогут вступить, даже если право на это у них есть по закону.

Основанием для оформления наследования в этой ситуации будет завещательный документ. Приемникам необходимо отыскать бумагу и предоставить ее в нотариальную контору для подтверждения своих прав на имущество.

По договору

Сравнительно недавно появился новый вид наследования – по договору. При жизни наследодатель заключает соглашение с другим лицом или организацией об оказании услуг в обмен на право вступления в наследство нажитой собственности.

Примером этого вида может быть договор ухода за пожилым человеком юридическим или физическим лицом в обмен на право наследования.

Соглашение сторон о взаимовыгоде регистрируется в нотариальной конторе. При этом получателем имущества наследодателя будет ответственная сторона при добросовестном исполнении условий договора. Права других претендентов по закону и при наличии такого документа не признаются.

Расторгнуть в одностороннем порядке соглашение невозможно. Необходимо согласие обеих сторон. Единолично прекратить действие договора можно только в суде при наличии веских доводов: неисполнения обязательств ответственным лицом в силу его недобросовестности либо под действием определенных ситуаций, например, болезни.

Право на обязательную долю

При наследовании по закону и по завещанию существует категория приемников, которые имеют право на обязательную долю. К ним относятся:

  • Иждивенцы наследодателя, которые проживали на его территории и имели материальную зависимость сроком не менее года.
  • Недееспособные или нетрудоспособные супруги, родители и дети умершего.
  • Несовершеннолетние дети, в том числе от предыдущего брака.

Не родившийся, но зачатый при жизни наследодателя ребенок имеет право на обязательную долю в наследстве своего отца.

Размер обязательной доли – 50% от той части, которая могла бы перейти к получателю в рамках наследования по закону. Выдел имущества происходит из общей массы владений умершего, а также – за счет уменьшения долей других имеющихся претендентов.

Статья 1149 ГК РФ допускает уменьшение или отмену обязательной доли в силу определенных обстоятельств. Например, в случае если общая часть невелика и ее физическое выделение невозможно из неделимого имущества, например, квартиры или дома. Решение о таком действии принимает только суд.

Формы наследования

Помимо видов наследования существуют также и его формы. Их две: и с оформлением. Второй вариант предпочтительнее, и мы расскажем о том, почему именно.

Фактическое принятие

Вступить в права наследства можно без обращения в нотариальную контору. В течение полугода после смерти наследодателя его приемники могут начать использовать оставленное имущество и нести за него ответственность. К такой ситуации можно отнести проживание сына в квартире матери после ее смерти.

Проявленные действия и будут являться доказательствами принятия наследства. Но полных прав распоряжения владениями у вступившего не будет, ведь без получения свидетельства о праве наследования получить документы о собственности невозможно.

Приемники могут в течение любого срока обратиться к нотариусу или в суд с целью установить факт вступления. Для этого необходимо доказать свои действия, а именно:

  • Оплату обязательств наследодателя, например, кредита.
  • Обеспечение сохранности и использование в личной цели оставленного имущества.
  • Оплата коммунальных услуг, налогов, взносов.

Для того чтобы установить факт наследования необходимо предоставить доказательства своих действий. К ним могут относиться свидетельские показания, чеки и квитанции, договоры услуг. Если такие документы имеются и нет претензий со стороны других претендентов, то получить свидетельство будет несложно.

Принятие с оформлением

Второй и более рациональный способ вступления – это наследование через нотариуса. Для этого все приемники обращаются в нотариальную контору в течение полугода после смерти наследодателя для написания заявления. Необходимо также подготовить набор документов:

  • Свидетельство о смерти, выписка о последнем месте регистрации умершего.
  • Документы на все наследственное имущество.
  • Основания для наследственного права: завещание или доказательства степени родства.
  • Паспорт заявителя.

В течение 6 месяцев нотариус рассмотрит все предоставленные документы и, если претензий не возникнет – выдаст свидетельства о наследства. На основании этого документа все приемники могут обратиться в регистрационные органы для переоформления прав собственности на причитающееся им имущество.

У вас имеются трудности в оформлении наследства, и вы не знаете как поступить? Получите на нашем сайте бесплатную консультацию от опытных юристов. Напишите свой вопрос, и мы расскажем о ваших правах и возможностях по закону.

Что это такое? Это полный переход имущества умершего лица к другим. Наследование разделяется на несколько видов, это делается из-за разных оснований наследования.

Теперь о видах наследования.

По завещанию

В российском законодательстве является как распорядительным документом, так и односторонней сделкой, о чем говорится в ст. 1118 ГК РФ . Завещание является единственным способом для человека выразить свою волю по распоряжению имуществом после смерти. В одном завещании может уместиться воля только одного лица. говорит о том, что написать и подтвердить завещание своей подписью может только сам наследодатель. Тексты, написанные от чужой руки, считаются недействительными.

Если по какой-то причине лицо не может собственноручно написать текст завещания и поставить под ним свою подпись, оно может надиктовать текст нотариусу и при нем позволить своему доверенному лицу поставить подпись.

Пренебрежение к формальной процедуре написания текста может быть проявлено при чрезвычайных и непреодолимых обстоятельствах.

Это указано в 1129 статьей ГК РФ . Если у завещателя нет физической возможности совершить всю процедуру, исполнив при этом формальные требования ГК, он может в присутствии как минимум двух свидетелей оформить его в вольной форме.

Важно при этом, чтобы была поставлена подпись, и нашлись свидетели, готовые подтвердить, что изложенный в такой форме текст действительно представляет собой последнюю волю умершего.

Наследодатель обладает свободой завещания.
Он может завещать не только физическим, но и юридическим лицам любое свое имущество, при этом можно завещать различные ценности по частям.

Считается сумма в денежном выражении. Гражданин имеет право не раскрывать, каким лицам он оставит свое имущество после смерти.

Лицо, имеющее денежные вклады в кредитно-финансовых организациях, имеет право отдельно завещать расположенные в них средства. Это делается путем написания отдельных завещательных распоряжений. Распоряжение является отдельной от основного бумагой. Действие это строго опционально, распорядиться своими средствами в банке наследодатель может и в общем порядке.

Существует условие, позволяющее частично обойти волю покойного. Оно описано в 1149 статье Гражданского кодекса. Это обязательное право на наследование. Оно достается родственникам первой очереди на завещание по закону, потерявшим трудоспособность по любой причине. Закон признает их имеющими право на долю имущества в наследстве, равную той, которую бы они получили без завещания. Обычно так передается имущество, которое не было затронуто в тексте завещания.

Однако и это право не является абсолютным. В п.4 ст.1149 оговаривается, что если претендующий на имущество по этому праву гражданин не проживал совместно с умершим лицом, то его претензии на недвижимость могут быть либо вовсе не удовлетворены, либо удовлетворены лишь частично.

По закону

Если покойный не оставил последней воли, оформленной по требованиям закона, то его имущество будет передано в порядке, установленном Гражданским кодексом.

Суть наследования по закону заключается в том, что существует несколько градаций родственников, по степени близости к покойному.

Сначала призываются родственники первой градации (очереди). Если в определенной очереди не нашлись родственники, разыскиваются лица из следующей, и так, пока не найдутся лица, способные принять наследство.

Если они не находятся, то имущество признается и передается во владение местного муниципалитета. Наследовать таким способом могут только родственники, друзья умершего не смогут поучаствовать в процессе принятия наследства.

Наследование без завещания осуществляется в следующем иерархическом порядке:

  • Дети, супруги, родители.
  • Братья, сестры, дедушки, бабушки.
  • Дяди и тети.
  • Прадедушки и прабабушки.
  • Дети племянников, двоюродные дедушки и бабушки.
  • Дети двоюродных родственников.
  • Падчерицы, пасынки, отчимы, мачехи.

Смотрим видео о наследовании по закону:

Особенности вступления разными способами

Особенностью наследования по закону считается отсутствие споров касательно воли покойного. Этот способ наследования предполагает деление поровну всего имущества.

В случае с наследованием по завещанию родственники умершего часто инициируют процесс по оспариванию воли покойного, чтобы перейти к законному порядку наследования имущества.


Сама почти не отличается.
пишут заявление о принятии причитающегося им от умершего имущества, после чего сразу же становятся его законными собственниками.

Заключение

Наследование это процедура принятия собственности умершего лица. Оно может происходит на основаниях воли умершего или буквы закона. Гражданский кодекс предполагает очередность наследования по закону.

Гражданское законодательство предусматривает две формы наследования - это наследование по завещанию и наследование по закону.

Наследование по завещанию - вид наследования, который основан на принципе свободы завещания, то есть на праве завещающего передать свое имущество любому лицу, ровно физическому или юридическому, государству или какому-либо муниципальному образованию, после собственной смерти. Вследствие этого решающее значение для установления возможного круга наследников, в том числе тех, к кому переходит право подачи заявок на выдачу охранных документов на объекты промышленной собственности, на продажу лицензий, получение лицензионного вознаграждения имеет форма завещания.

Завещание в гражданском законодательстве считается односторонней сделкой, так как наследователь в соответствующей для этого форме, выражает свою последнюю волю.

При этом существует ряд обязательных требований к виду завещания:

  • 1. оно должно быть составлено письменно с указанием места, времени его составления;
  • 2. должно быть собственноручно подписано завещателем и нотариально заверено.

Но, на практике возможны случаи, при которых наследодатель не имеет возможности нотариально заверить завещание, и даже подписать его собственноручно.

В таких случаях законом предусмотрены формы завещания, которые приравнены к нотариально заверенным. Также законодатель разрешена подпись завещания других лицом с разрешения и просьбы завещателя.

К нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются завещания граждан, находящихся на лечении в больницах, стационарных лечебно-профилактических учреждениях, санаториях; граждан, находящихся в долгосрочном плавании на морских судах или в разведывательных, арктических и прочих экспедициях, завещания военнослужащих и лиц, находящихся в местах заключения. Завещания этих и некоторых других категорий граждан считаются нотариально удостоверенным завещаниям, если они удостоверены высшим руководящим составом того места, где завещатель находиться на момент составления завещания.

Если завещатель, в силу физических недостатков, вследствие болезни или по иным причинам не может собственноручно поставить подпись под завещанием, оно по его личной просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса либо иного уполномоченного должностного лица другим лицом с перечисление всех причин, в силу которых завещатель не подписал завещание собственноручно.

Таковы общие правила о форме завещания. К этому следует добавить, что завещатель вправе в любое время изменить или отменить сделанное им завещание, составить новое завещание. Он вправе также поручить исполнение завещания лицу, являющемуся или даже не являющемуся наследником по завещанию, указав его в завещании - такое лицо называется исполнителем завещания. Исполнитель должен дать свое согласие путем совершения надписи на самом завещании либо в заявлении, приложенном к завещанию.

При наследовании по завещанию важное практическое значение имеет также вопрос о праве на обязательную долю в наследстве. Из вышеуказанного принципа свободы завещания следует, что наследодатель может завещать свое имущество по своему личному усмотрению любому субъекту права. Более того, завещатель может в своем завещании лишить права наследования одного, нескольких или даже всех наследников по закону. Однако для того, чтобы не поставить в тяжелое материальное положение определенные категории лиц, которые были связаны с наследодателем при его жизни, законодательство Российской Федерации (и многих зарубежных стран) предусматривают право этих лиц на определенную долю наследства. Обычно такое право имеют нетрудоспособные и несовершеннолетние наследники первой очереди по закону, а также иждивенцы умершего. Все они наследуют, независимо от содержания составленного завещания, не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону, такая доля называется обязательной долей. Важно отметить, что при определении размера обязательной доли учитывается и стоимость имущества умершего наследодателя, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода.

Еще одной формой наследования, принятой в международном частном праве, является наследование по закону.

Наследование по закону можно определить как наследование на тех условиях и в законодательно установленном порядке, которые указаны в законодательстве и не были изменены наследодателем. При наследовании по закону воля наследодателя в разделении наследства между наследниками не учитывается, а права и обязанности наследодателя передаются к перечисленным в законе наследникам в соответствии с определённой законом очередностью. Наследование по закону применяется тогда, когда:

  • 1) наследодатель не оставил после себя завещания;
  • 2) завещана только часть принадлежащих умершему лицу прав и обязанностей, и потому другая часть перейдет наследникам по закону;
  • 3) завещание признано недействительным целиком или в частично (в таком случае наследование по закону затронет только ту часть имущества, к которой относится недействительная часть завещания);
  • 4) наследник по завещанию отказался принять наследство;
  • 5) наследник по завещанию умер раньше наследодателя, при отсутствии другого назначенного наследника.

Для получения наследства при наследовании по закону наследник должен принять это наследство. Такое право возникает со дня открытия наследства. Принятие наследства наследниками является обязательной процедурой для получения ими соответствующих прав и обязанностей. Принятие наследства - это волевое действие. Оно выражает полное согласие наследника принять принадлежащие наследодателю имущественные и неимущественные права и представляет собой одностороннюю сделку. Другими словами, без согласия наследника и вопреки его воле его нельзя считать принявшим наследство. Гражданин должен изъявить желание принять наследство.

Как и любая сделка, принятие наследства должно отвечать требованиям законодательства. Только в таком случае возможен переход прав на имущество к наследникам. Для совершения наследником действий, подтверждающих принятие наследства, требуется наличие у него дееспособности. Действия по принятию наследства могут быть совершены только дееспособным лицом лично или по доверенности через его представителя. Если наследник является недееспособным из-за душевной болезни или слабоумия, то от его имени волю на принятие наследства выражает опекун, его законный представитель. Если же наследником является лицо в возрасте до 14 лет, то волю от его имени выражают родители, усыновители. Несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет могут принять наследство только с согласия своих родителей, усыновителей или попечителей, лица признанные ограниченно дееспособными, - только с согласия попечителей.

Решение о принятии наследства наследником должно быть принято самостоятельно, без постороннего влияния. При принятии наследства, кроме того, недопустимы какие-либо условия и оговорки.

Законодательством Российской Федерации (и большинства зарубежных стран) определено, что принятие части наследства означает принятие всего наследства, положенного наследнику, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось. Если наследник использует оставшееся после смерти наследодателя имущество, то он считается принявшим и другое наследственное имущество, и имущество, которое может обнаружиться впоследствии. Акт принятия наследства имеет обратную силу: принятое имущество считается принадлежащим наследнику не со дня принятия, а со дня открытия наследства. В этот момент определяется состав наследственного имущества.

Если со времени открытия наследства и вступления его в силу имущество принесло доходы, то и эти доходы также переходят в распоряжение наследника. Если после открытия наследства какое-либо имущество незаконно окажется во владении третьих лиц, наследователь, получивший наследство, имеет право на законное и немедленное возвращение утраченного имущества. Наследство считается принадлежащим наследователю с момента его открытия наследства, вне зависимости от момента государственной регистрации права наследника на это наследуемое имущество, если это право подлежит обязательной регистрации.

Все процедуры, связанные с принятием наследства, должны быть произведены в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Само принятие наследства можно осуществить двумя способами:

  • 1) через подачу заявления о принятии наследства в соответствующее государственное нотариальное учреждение по месту открытия наследства;
  • 2) через фактическое вступление во владение или управление унаследованным имуществом.

Для доказательства права на принятое наследство нотариус либо иное лицо, которое имеет право совершать соответствующие нотариальные процедуры, по месту открытия наследства выдает по заявлению наследователей документ, свидетельствующий о праве на наследство. Это свидетельство выдается наследникам на все наследственное имущество, и на его часть, то есть, может быть выдано или всем наследникам вместе, или каждому в отдельности.

Наследование по закону для получения наследства предусматривает призыв лиц, строго указанных в соответствующих нормативно-правовых актах. Круг таких лиц и очередность их призвания к наследству определятся степенью родства наследодателю и другими обстоятельствами. Действующим гражданским законодательством Российской Федерации рассматриваются наследники трех и последующих очередей, к которым относят родственников четвертой, пятой и шестой степени родства. Степень родства в таких случаях определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга, при этом рождение самого наследодателя в это число не входит.

Неизменное условие - наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предыдущих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, или никто из них не имеет права наследовать. Или все они отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), или лишены наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), или никто из них не принял наследства, или они отказались от наследства. В этом случае, наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (ст. 1146 ГК РФ).

В соответствии с положениями законодательства в Российской Федерации, очередность наследников по закону выглядит таким образом:

  • 1. наследники первой очереди (ст. 1142 ГК РФ) - наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления;
  • 2. наследники второй очереди (ст. 1143 ГК РФ) - наследниками второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления;
  • 3. наследники третьей очереди (ст. 1144 ГК РФ) - наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления;
  • 4. наследники последующих очередей (ст. 1145 ГК РФ) - к ним относятся родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей:
    • - в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;
    • - в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
    • - в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Как можно заметить - круг наследников по закону очень широк. Главный смысл такого широкого круга наследников состоит в том, чтобы не допустить случаев выморочности наследственного имущества. Оно должно оставаться в кругу родственников наследодателя (или близких или дальних).

В настоящее время существует и такое понятие, как наследование по праву представления. Так, наследниками по закону объявлены некоторые лица, которые наследуют по праву представления (ст. 1142 ГК РФ - внуки наследодателя, ст. 1143 ГК РФ - дети полнородных и неполнородных братьев и сестер, ст. 1144 ГК РФ - двоюродные братья и сестры наследодателя и т.п.). Согласно ст. 1146 Гражданского кодекса РФ - доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам - внуки наследодателя, дети полнородных и неполнородных братьев и сестер (племянники и племянницы наследодателя), двоюродные братья и сестры наследодателя - и делится между ними поровну. Но при этом не наследуют по праву представления: потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства и потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем, который не имел бы права наследовать.

Это значит, что внуки наследодателя и их прямые потомки, племянницы и племянники, двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления, то есть доля наследника по закону, умершего до открытия наследства, передаётся к его потомкам и распределяется между ними поровну. Внуки наследодателя и их прямые потомки, племянницы и племянники, двоюродные братья и сестры призываются к наследованию в качестве наследников по закону соответствующей очереди, если ко времени открытия наследства нет в живых того лица, который был бы наследником. Они наследуют поровну ту долю, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родственнику. Например, у гражданина Л. было двое детей. Дочь умерла за несколько лет до смерти Л., оставив двоих детей. К наследованию после гр-на Л., призваны жена, сын и два внука - дети умершей дочери. Если бы дочь была жива, ей причиталась бы 1/3 наследства. Эту часть и будут наследовать ее дети, то есть внуки наследодателя (по 1/6). К числу наследников по закону причисляются, кроме того, нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего (наследодателя). В соответствии со ст. 1148 Гражданского кодекса РФ - граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства. Но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя были на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет. Граждане, которые не входят в круг наследников, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, проживали совместно с ним, тоже относятся к наследникам.

При наличии других наследников по закону нетрудоспособные граждане (иждивенцы наследодателя) наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные граждане - иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Следует подчеркнуть, что для того чтобы наследовать в качестве нетрудоспособного иждивенца, не требуется нахождения его (иждивенца) на полном содержании наследодателя. Довольно того, что он (иждивенец) принимал от наследодателя такую помощь, которая была для него основным и постоянным источником средств к существованию. Причем эта помощь не обязательно должна быть единственным источником существования, иждивенец мог иметь и другие источники (например, получать пенсию, стипендию и т.п.), но менее значительные, чем получаемая от наследодателя помощь. Для призвания их к наследованию обязательным условием является их пребывание на иждивении наследодателя не менее одного года до дня его смерти.

Принцип свободы завещания разрешает завещателю (наследодателю) назвать наследником абсолютно любое лицо, игнорируя при этом интересы ближайших родственников. Гражданское законодательство России, исходя из того, что интересы некоторых из них должны быть обязательно защищены от его своеволия, в ст. 1149 Гражданского кодекса РФ предусматривает право некоторых лиц на обязательную долю в наследстве.

Так, в соответствии со ст. 1149 Гражданского кодекса РФ - несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Подлежащие призванию к наследованию наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая полагалась бы каждому из них при наследовании по закону (так называемая обязательная доля). Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества. Даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть наследственного имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана.

Смысл права на обязательную долю в наследстве заключается в том, что независимо от содержания завещания названные лица унаследуют имущество наследодателя даже наперекор его воле. Завещатель должен знать об этом, и поэтому нотариус при удостоверении завещания обязан объяснить ему содержание этого положения наследственного права РФ. Правило об отстранении недостойных наследников от наследования распространяется и на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

Как правило, к нетрудоспособным относятся: женщины, достигшие 55 и мужчины 60 лет; инвалиды I, II и III группы независимо от того, назначена ли им пенсия по возрасту или инвалидности; лица, не достигшие 18 лет.

Следует помнить, что в обязательную долю наследства засчитывается все, что наследник, имеющий право на эту долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе, стоимость принятого в пользу такого наследника завещательного отказа. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался. А наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, жилое помещение) и или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.). Суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

В том случае, если для наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, в завещании установлены какие-либо ограничения или обременения на имущество, например, установлено возложение, то они действительны лишь в отношении той части переходящего к нему имущества по наследству, которая превышает его обязательную долю наследства.

В жизни возможна и такая ситуация, когда наследники у умершего наследодателя вообще отсутствуют. Тогда, согласно положениям ст. 1151 Гражданского кодекса РФ - в случае, если отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию, или никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ). Или никто из наследников не принял наследства, или все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ), имущество умершего признается выморочным. При этом выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность государства - в данном случае Российской Федерации. Порядок наследования и учета такого выморочного имущества, а также порядок непосредственной передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований обусловливается только законодательством Российской Федерации.

Римское право предусматривало два вида наследования: по закону и наследование по завещанию. Наследование по закону означало, что наследование происходит в порядке, определенном законом. Таким законом были Законы XII таблиц, а затем Уложение Юстиниана. Общим признаком, определяющим право на наследство на всех этапах, было родство наследника с наследодателем. Однако имел значение вид родства.

Первоначально преимущество при наследовании по закону имели агнаты. «Наследства умерших без завещания принадлежат, по Закону XII таблиц, прежде всего «своим» (ближайшим) наследникам» (Гай Инст.3.1). «Если не было своих наследников, то наследство по тому же Закону XII таблиц принадлежит агнатам» (Гай Инст.3.9). «Если не оставалось и агнатов, то Закон XII таблиц призывает к наследованию сородичей» (Гай Инст.3.17).

В результате видны три группы (очереди) наследников: «свои» наследники, агнаты и когнаты. «Свои» наследники составляли первую очередь и включали детей наследодателя, а также внуков от ранее умерших детей. Эти наследники именовались также и «необходимыми» наследниками, поскольку получали (вступали) наследство независимо от своей воли. Если после умершего не оставалось «своих» наследников, то к наследованию призывались агнаты (например, брат умершего). Когда имелись несколько агнатов, наследовал тот, кто имел ближайшую родственную связь с наследодателем (ближайший агнат). «Если ближайший агнат не принял наследства, то в силу закона последующий не призывается к наследованию» (Гай Инст.3.22). К третьей очереди относились когнаты, которыми считались все кровные родственники умершего. Степень родства значения не имела.

Значение деления на группы заключалось в том, что наследник следующей очереди мог быть призван к наследованию лишь при отсутствии всех наследников предыдущих очередей. В дальнейшем на смену патриархальной семье и общей семейной собственности пришла индивидуальная частная собственность, защищаемая преторским правом.

Старая система наследования, основанная на агнатском родстве, была заменена преторской системой наследования четыре группы (очереди) наследников:

  • - первая очередь включала детей наследодателя, в том числе и эмансипированных;
  • - вторую очередь составляли все агнаты;
  • - третья очередь включала когнатов до шестой степени включительно;
  • - в четвертую очередь входил супруг (супруга) умершего.

В эпоху принципата мать получила предпочтительное перед агнатами право наследования после своих детей, и наоборот. Уложение Юстиниана различало пять очередей законных наследников:

  • - первая очередь - все нисходящие наследники умершего, при этом усыновленные дети наследовали наравне с родными детьми наследодателя;
  • - вторая очередь - восходящие родственники умершего, а также родные братья, сестры и их дети;
  • - третья очередь - негюлнородные братья и сестры умершего;
  • - четвертая очередь - все остальные боковые родственники умершего независимо от степени родства;
  • - пятая очередь - супруг (супруга) умершего.

Если не было ни одного из наследников по закону (и по завещанию) либо все они отказались от наследства, наследство становилось выморочным.

Сначала такое имущество признавалось бесхозяйным и поэтому становилось собственностью любого, кто его захочет захватить. Начиная с эпохи принципата выморочное имущество стало передаваться государству. Исключение было сделано для имущества лиц, которые принадлежали к какой-либо организации (церковь, совет, монастырь и т. д.); в этом случае имущество отходило этим организациям.

Наследуемое имущество по общему правилу делилось поровну между всеми законными наследниками, относящимися к одной очереди. Например, если призывались к наследованию три наследника, то каждый из них приобретал право на 1/3 наследственного имущества.

При поколенном равенстве (наследовании), то есть когда одни наследники приобретали наследственные права на общих основаниях (например сыновья), а другие - в силу права представления (например внуки), принцип равного распределения наследства изменялся. Если после смерти отца остались, например, три сына, а один сын умер и оставил четырех внуков, то каждый сын получал по 1/4 наследства, а внуки - ту же долю, но не на каждого, а на всех.

Наследование по праву представления - это право внуков получить ту долю наследства, которая бы досталась их родителям, если бы те пережили наследодателя. Такое наследование необходимо отличать от наследственной трансмиссии.

Наследственная трансмиссия - это ситуация, при которой наследник пережил наследодателя, то есть наследство открылось, но не успевал его принять, так как умер сам. В таком случае наследовали его наследники, поэтому дети в данном случае считались не наследниками деда (наследодателя), а наследниками своего отца, так как тот умер уже после открытия наследства.

Римское право изначально не допускало наследственной трансмиссии, так как право наследника рассматривалось как сугубо личное и оттого непередаваемое.

В дальнейшем трансмиссия была разрешена, но ограничена одним годом со дня извещения первоначального наследника об открытии ему наследства. «Завещание есть правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно имело силу после нашей смерти (Д.20.1.1).

Завещание по римскому праву - это не просто всякое распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, а лишь такое, которое содержало назначение наследника.

Назначение наследника должно было быть в самом начале завещания, и без него завещание не имело юридической силы.

Завещание - это односторонняя сделка, выражающая волю лишь одного лица - завещателя. На практике это позволяло завещателю в любой момент и без каких-либо ограничений отменить или изменить составленное им ранее завещание.

Завещание имело определенные условия действительности: для составления завещания требовалась специальная правоспособность, которой не обладали, например, недееспособные, осужденные за порочащие преступления, расточители и др. Специальная дееспособность требовалась на момент составления завещания (специальная правоспособность, то есть способность быть назначенными наследниками, должна была быть и у лиц, назначаемых в качестве наследников).

Такой правоспособности не имели и, следовательно, не могли быть назначены в качестве наследников дети государственных преступников, рабы, перегрины и др.

Необходимо было соблюсти установленную форму завещания. В древнейшее время завещание могло быть составлено в двух формах: объявлено перед народным собранием и им утверждено, либо объявлено воином перед строем в походе или перед сражением. В дальнейшем устное завещание было заменено обязательной письменной формой с приложением печатей завещателя и присутствующих лиц (начиная с эпохи принципата их должно было быть не менее семи: пять свидетелей, доверенное лицо, которое затем исполняло завещание, и сам завещатель).

Начиная с V в. н.э. завещание должно было быть обязательно подписано завещателем и всеми свидетелями. До этого завещание удостоверялось не подписью, а печатью завещателя и свидетелей.

Завещание могло быть составлено и при участии государственного органа путем занесения распоряжения завещателя в протокол суда или муниципального магистрата. Завещание не должно было нарушать права на обязательную долю.

Наследник мог быть назначен под отлагательным условием, что означало открытие наследства не в момент смерти наследодателя, а после наступления определенного условия.

Отменительное условие не допускалось и считалось ненаписанным. Завещатель мог в завещании сделать подназначение наследника. Подназначение наследника делалось для того, чтобы в случае смерти основного наследника либо его отказа от принятия наследства оно перешло ко второму указанному в завещании лицу («запасной» наследник). В завещании можно было не только назначить наследника, но и возложить на него какие-либо обязанности. Например, пользоваться частью наследства по определенному назначению.

Обязательная доля - это часть наследственного имущества, которая переходила к определенным наследникам независимо от воли наследодателя и содержания завещания.

В древнейшее время завещатель пользовался неограниченной свободой завещать свое имущество, то есть обязательной доли установлено не было. Это часто приводило к тому, что все наследство доставалось совершенно случайным людям, а ближайшие родственники оказывались обделенными. Для обуздания произвола римское право стало ограничивать свободу завещательного распоряжения. Первое время практика судов признавала право на обязательную долю за «своими» наследниками завещателя, то есть за его детьми. Претор распространил данное правило и на эмансипированных детей.

В классический период право на обязательную долю получили также все нисходящие и восходящие родственники завещателя. Размер обязательной доли составлял 1/4 того, что получило бы данное лицо при отсутствии завещания (то есть по закону).

Право Юстиниана увеличило размер обязательной доли с 1/4 до 1/2. Наследники могли быть лишены обязательной доли только в том случае, если у завещателя была на, то уважительная причина. В классический период уважительность причины устанавливалась судом. Право Юстиниана дало исчерпывающий перечень оснований для лишения права на обязательную долю (например, создание опасности жизни завещателя). Если завещатель безосновательно лишил наследников права на обязательную долю, то сперва такое завещание могло быть признано недействительным полностью. В классический период завещание могло быть признано недействительным уже не полностью, а только в той части, в какой это было необходимо для удовлетворения требований жалобщика о получении им обязательной доли.

Таким образом, можно сказать, что римская система наследования прошла долгий путь развития. И в результате этого сформировалось общее понятие наследства, и укрепились общие основания для его принятия. Также, необходимо отметить, что римская система наследования имела определенные особенности, которые, возможно и сделали римскую систему универсальной и основополагающей во всем мире. Причем не только в области наследования, но и, в целом.

имущественный наследование завещание римский




Top